Контрольная работа по наследственному праву. Обязательная доля в наследстве

ОХРАНА ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВА. КАК НАСЛЕДУЕТ ЗАЧАТЫЙ, НО НЕ РОДИВШИЙСЯ РЕБЕНОК. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НЕРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК НАСЛЕДНИКОМ

Законодательство Российской Федерации охраняет права и интересы зачатого, но еще не родившегося наследника при разделе наследства.

Наследники первой очереди

Прежнее законодательство допускало в качестве наследников по закону только детей наследодателя, родившихся после его смерти (ст. 530 ГК РСФСР 1964 г.), нерожденный наследник не был упомянут вообще. По действующему закону, в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Кстати, криоконсервированные эмбрионы, полученные при жизни наследодателя, также являются наследниками первой очереди в случае их рождения.

Потенциальными наследниками могут быть как будущие дети умершего, так и другие (например, будущие дети родственников, указанные в завещании). Семейный кодекс РФ предусматривает, что если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Возникновение правоспособности

Наследовать могут граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Когда ребенок рождается - он становится наследником. Рождение ребенка живым подлежит государственной регистрации органом записи актов гражданского состояния. Новорожденный ребенок становится наследником, даже если после рождения он прожил несколько минут. То есть, если ребенок умер на первой неделе жизни, он имел в период жизни правоспособность. Ребенок, родившийся мертвым, не приобретает правоспособность.

Раздел имущества до рождения ребенка

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Разделить имущество при наличии не родившегося ребенка невозможно даже при условии, что собственники учитывают его долю. Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является ничтожным. Однако если ребенок родился мертвым, то такое соглашение следует признать действительным.

Наследственные права в таких случаях охраняют исполнительные органы власти, органы опеки и попечительства, прокуроры, нотариусы, исполнители завещания или другие лица, которые прямо или косвенно осуществляют меры по охране наследственных прав.

Обязанности нотариуса

Закон возлагает на нотариуса обязанность по охране прав и интересов еще не родившегося ребенка (насцитуруса). Так как ребенок, родившийся после смерти наследодателя, включается в круг наследников, нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Нотариус по месту открытия наследства при приеме заявлений от наследников уведомляет их о том, что при наличии сведений о зачатом при жизни наследодателя, но еще не родившемся наследнике выдача принявшим наследство наследникам свидетельства о праве на наследство будет приостановлена.

Заявление о принятии наследства нотариус принимает от законного представителя зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка только после рождения ребенка живым. Еще не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность его возникает только в момент рождения живым.

Раздел имущества после рождения ребенка.

После рождения ребенка наследники вправе разделить имущество по соглашению либо в судебном порядке. Интересы несовершеннолетнего ребенка представляют его законные представители (родители, опекуны, усыновители). При этом родители не вправе представлять интересы детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия (например, если родители как самостоятельные наследники претендуют на то имущество, наследниками которого являются и дети, в отношении которых они выступают законными представителями). Если между родителями и детьми возникли разногласия, орган опеки и попечительства обязан будет назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

В ноябре 1955 года Президиум Верховного Совета СССР отменил действовавший с 1936 года запрет на аборты. Однако до сих пор в России, как и во всем мире, идут споры между сторонниками и противниками абортов. На прошлой неделе иерархи Русской православной церкви в очередной раз призвали законодательно запретить аборты. Автор этих строк не может согласиться с необходимостью законодательного ограничения права женщины распоряжаться своим телом. А как юрист автор понимает и бессмысленность такого шага.

Правовой статус неродившегося ребенка
Неродившийся ребенок или человеческий эмбрион с точки зрения закона человеком не является. Согласно ч. 2 ст. 17 российской Конституции, права и свободы человека принадлежат ему от рождения. Следовательно, неродившийся человек не является субъектом права, никаких прав, в том числе гарантированного ст. 20 Конституции права на жизнь, у него нет. Правда, в одном случае закон делает исключение. Согласно ст. 1116 Гражданского кодекса (ГК), неродившийся ребенок имеет право на наследство: "К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства".
Во всех остальных случаях человеческий эмбрион, находящийся в теле матери, является просто частью этого тела. В ст. 105 Уголовного кодекса (УК) к числу отягчающих вину обстоятельств относится убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Согласно ст. 111 УК, прерывание беременности, как и, например, лишение потерпевшего какого либо органа, является причинением тяжкого вреда его здоровью. Таким образом, вред, причиненный плоду, считается вредом, причиненным его будущей матери.
То обстоятельство, что плод фактически приравнивается к части тела его матери, означает, что будущая мать имеет почти полную власть над нерожденным ребенком, такую же, как власть над собственным телом.

Право не родить
Согласно ст. 36 Основ законодательства об охране здоровья граждан, чтобы произвести аборт, достаточно простого волеизъявления беременной (при сроке беременности до 12 недель). Однако определенные законодательные ограничения по искусственному прерыванию беременности закон устанавливает. Женщина вправе прервать беременность при наличии социальных и медицинских показаний. По социальным показаниям — при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины — независимо от срока беременности.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 11 августа 2003 года # 485 "О перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности" к таким показаниям относятся наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав, беременность в результате изнасилования, пребывание женщины в местах лишения свободы, наличие инвалидности I-II групп у мужа или смерть мужа во время беременности.
Под медицинскими показаниями понимается наличие тяжелого заболевания, угрожающего жизни матери, нежизнеспособность плода, наличие у будущего ребенка опасных для жизни и здоровья пороков в развитии, наследственных заболеваний. Факт такого заболевания устанавливается лечащим врачом.
Во всех описанных случаях реализация права женщины на искусственное прерывание беременности оплачивается за счет фонда обязательного медицинского страхования. Таким образом, в абсолютном большинстве случаев аборт в России не требует ни сложных юридических процедур, ни сколько-нибудь серьезных финансовых затрат.
Но даже при таких сверхлиберальных правилах находятся желающие сделать нелегальный аборт.
Под нелегальным абортом понимается искусственное прерывание беременности, если оно осуществляется лицом, не имеющим врачебной специальности акушера-гинеколога, либо если врач нарушает утвержденную Минздравом методику искусственного прерывания беременности, например, производит аборт вне лечебного учреждения или применяет недозволенные инструменты или химические препараты. В первом случае лицо, осуществляющее незаконный аборт, может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 123 УК РФ. Во втором случае врач не может быть привлечен к уголовной ответственности, однако любое заинтересованное лицо может поставить вопрос о его гражданско-правовой ответственности.

Борьба за неродившийся народ
По неофициальным данным, в 2003 году в России совершено от 3 млн до 6,5 млн легальных и нелегальных абортов. Количество неродившихся за год младенцев соответствует численности небольшого европейского государства. Подавляющее большинство женщин, по наблюдениям акушера-гинеколога Ивана Кокоткина, принимают решение об аборте, исходя не из медицинских, а из социальных условий.
Объяснять такое количество абортов одной бедностью, неспособностью потенциальных матерей обеспечить будущее своего ребенка было бы неправильно. Во многих странах, гораздо более бедных, чем Россия, число абортов меньше. В значительной степени такое количество абортов связано со слабостью нравственных устоев современной России, а также с отсутствием эффективной программы полового воспитания граждан.
В цивилизованных странах бороться за снижение числа абортов пытаются разными методами. Во-первых, аборт вызывает неодобрение и моральное осуждение большинства мировых религий. Священнослужители всячески пытаются убедить прихожан в безнравственности абортов. Однако в большинстве стран Западной Европы, США и Канаде прихожане все равно поступают так, как считают нужным.
Гораздо эффективнее социальные программы, финансируемые государством. С одной стороны, большинство развитых стран достаточно серьезное внимание уделяют половому воспитанию подростков. Запрещать им заниматься сексом бессмысленно, как бессмысленны любые законодательные запреты, которые государство не может обеспечить. Однако можно объяснить молодым людям последствия сексуальной невоздержанности и привить навыки безопасного секса. Доказано, что распространение сведений о методах контрацепции снижает количество абортов. Разумеется, сексуальные контакты до брака считаются аморальными в большинстве стран мира. К тому же христианская религиозная традиция вообще считает допустимыми сексуальные контакты супругов только для продления рода, а не как один из способов получения удовольствия, радости от семейной жизни. Но даже религиозные догматики должны признать, что контрацепция меньшее зло, чем аборты.
Другим эффективным способом борьбы за снижение числа абортов является экономическое стимулирование повышения рождаемости. Во многих развитых странах пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, и компенсация расходов по его воспитанию столь значительны, что даже одинокие матери могут не задумываться о хлебе насущном. Матерям в западных странах нет необходимости искать работу, поскольку государственные пособия обеспечивают им достойную жизнь, при которой они могут целиком посвятить себя воспитанию детей. А если женщину это не устраивает и она хочет сосредоточиться на карьере, она может поручить заботы по воспитанию няне, используя государственные пособия для оплаты ее услуг. В России, конечно, тоже существуют детские пособия, однако их размер ничтожно мал. Если женщина решится оставить работу ради воспитания детей, она становится полностью зависимой от мужа или родственников.
90% абортов в России совершается по социальным причинам. Чаще всего женщины боятся, что не смогут обеспечить своему будущему ребенку достойную жизнь. Если бы в России существовала эффективная социальная политика по стимулированию рождаемости за счет финансовой помощи семье со стороны государства, проблема абортов не стояла бы так остро.

За что борется православная церковь
На прошлой неделе участники специально созванного церковно-общественного форума "Духовно-нравственная основа демографического развития России" призвали светскую власть законодательно запретить в стране искусственное прерывание беременности. В социальной доктрине, принятой архиерейским собором Русской православной церкви, говорится, что РПЦ осуждает аборт как тяжкий грех и приравнивает его к убийству. Единственным оправданием искусственного прерывания беременности может служить лишь прямая угроза жизни матери.
Позиция иерархов Русской православной церкви, как представляется, не лишена противоречий. Нет принципиальных причин не соглашаться с теми, кто считает аборт безнравственным актом. Можно согласиться и с тем, что если мужчина, от которого женщина забеременела, понуждает ее совершить аборт, он несет ту же моральную ответственность за смерть живого существа, что и беременная. Однако неверно считать аборт столь же аморальным, как и смертный грех — убийство человека, то есть нарушением заповеди "Не убий".
Приравнивая аборт и контрацепцию к смертным грехам, Русская православная церковь тем самым лишает пастырского утешения миллионы тех, кто прибегает к этим средствам как к крайней мере, под давлением непростых жизненных обстоятельств.
И потом жесткая позиция РПЦ может быть истолкована как искажение христианского учения. В этом позиция РПЦ совпадает с ригоризмом Ватикана и католической церкви. Между тем с точки зрения таких богословов, как святой Фома Аквинский, если душа является "субстанциальной формой тела", она существует только в такой материи, которая способна ее воспринять, то есть в высокоорганизованном теле. Потому разумная душа творится Богом лишь тогда, когда согласующая материальная причина становится соответственной по сравнению с духовной формой. Вот почему святой Фома Аквинский говорил о существовании сначала чисто животной души и только затем, после сотворения ее Богом, души рациональной (человеческой), с соответствующим разрушением прежней. Того же мнения придерживались и другие отцы церкви. Из толкования святого Фомы Аквинского следует, что душа нерожденного ребенка подобна душе животного. Прерывание беременности, следовательно, является грехом, аналогичным умерщвлению животного. Однако этот грех может быть прощен, если грешник раскаялся в содеянном.
Вообразим, что светская власть пойдет на поводу власти церковной и в России аборты будут запрещены. Такое решение вовсе не приведет к демографическому взрыву, как утверждают популисты от церкви. Опыт СССР с 1936 по 1955 годы, когда в нашей стране аборты были запрещены, свидетельствует о другом. Запрет приведет к умножению числа подпольных абортариев, которые будет контролировать организованная преступность и коррумпированная милиция. Отсутствие государственного контроля за качеством работы таких абортариев приведет к увеличению заболеваемости и смертности в результате осложнений после абортов. Более состоятельные женщины, желающие сделать аборт, скорее всего будут ездить в соседние страны. Ну а матери, которые не смогли сделать аборт и родили нежеланного ребенка, будут убивать новорожденных. С точки зрения ст. 106 УК такое убийство не является тяжким преступлением, максимальная санкция за него — лишение свободы на срок до пяти лет. Поэтому запрет на аборты обрекает на мучения и, возможно, на смерть беднейших. Как могут требовать такое люди, называющие себя последователями Христа, учившего милости к падшим? "Государственная и церковная власть, состоящая из мужчин, не имеет права хозяйничать в теле женщины и принимать за нее решения,— говорит известная писательница Мария Арбатова.— Это примерно то же самое, как если бы феминистки в целях улучшения демографической ситуации обязали монахов, которым запрещено иметь семью, немедленно становиться многодетными отцами".
Таким образом, требование противников абортов запретить искусственное прерывание беременности бессмысленно с точки зрения общественного блага, а с юридической точки зрения — неосуществимо.
МАКСИМ ЧЕРНИГОВСКИЙ, юрист

Круг наследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону - закон. Следует отметить, прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству - правопреемнику Союза ССР (например, к Российской Федерации). Что же касается граждан, то при наследовании как по завещанию, так и по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Кроме того, к наследованию как по завещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В отличие от ранее действовавшего законодательства (ср. абз. 3 ст.530 и абз.2 ст.532 ГК 1964 года), граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после -- открытия наследства, могут призываться к наследованию не только по завещанию, но и по закону, хотя бы они и не были детьми наследодателя.

Таким образом, закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется насцитурус, то есть ещё не родившийся. Охрана интересов такого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 1166 ГК РФ. Означает ли это, что неродившийся ребёнок признаётся субъектом права? Нет, конечно, поскольку его интересы могут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мёртвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию 5 .

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. В данном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочного имущества.

В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. Он может либо __________________________________________________

5 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ./И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.; Проспект, 2002. С.21.

прямо лишить наследства одного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределить наследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либо завещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, при наличии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственных правах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегда достаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам, которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого не заслуживают. К тому же переход наследства к таким наследникам во многих случаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самого наследодателя, если бы он мог ее выразить.

Правила, закреплённые в ст. 1117 ГК РФ, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратить переход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.

В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица.

Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ. К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Согласно абз.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Лишение родительских прав, как и восстановление в них, происходит по суду (см. абз.1 п.1 ст.70 и п.1 ст.72 СК РФ). Родители не наследуют после таких детей только по закону. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, могут в соответствии с абз.1 п.1 ст.1119 ГК РФ на общих основаниях завещать им наследственное имущество.

До сих пор речь шла о наследниках, не имеющих в силу закона, т.е. в силу п.1 ст. 1117 ГК РФ, права наследовать при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, о которых в п.1 ст. 1117 ГК РФ как раз и идет речь. В п. 2 ст. 1117 ГК РФ говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно о гражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. По требованию заинтересованного лица они отстраняются судом от наследования. В частности, таким лицом может быть другой наследник, который не желает, чтобы в результате призвания к наследованию недостойного наследника доля указанного лица в наследстве уменьшилась либо он вовсе ничего бы не получил. Требование об отстранении недостойного наследника от наследования по закону может быть предъявлено только после открытия наследства.

Что касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам по основаниям, предусмотренным абз. 2 п.1 и п.2 ст. 1117 ГК РФ, то из их числа, во всяком случае, должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены быть не могут.

Абзац 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ содержит правило, смягчающее положение граждан, которые как недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. Суть его сводится к тому, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, могут его унаследовать. Это правило рассчитано на ситуацию, при которой наследодатель, хотя он и знал об умышленном противоправном поведении своих наследников, но простил их и завещал им наследственное имущество. Такие наследники могут быть призваны к наследованию только по завещанию, но не по закону. Поэтому если часть имущества осталась незавещанной, то указанные наследники к наследованию этой части имущества как наследники по закону не призываются.

Если лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования как недостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либо имущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам гл.60 ГК РФ "Обязательства вследствие неосновательного обогащения".

Правила о недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117 ГК РФ, они также не имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследования по требованию заинтересованного лица.

Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Иными словами, отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ как недостойный. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги, отказополучатель обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги. Иск о возмещении стоимости работы или услуги следует квалифицировать как иск о возмещении наследнику стоимости неосновательно сбереженного отказополучателем за счет наследства имущества (п.1 ст. 1102 ГК РФ).

V1:Тема 1. Общие положения о наследственном праве

S: При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства:

-: а) как единое целое и в один и тот же момент;

-: б) в неизменном виде как единое целое;

-: в) в неизменном виде и в один и тот же момент;

+: г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

S: Наследование регулируется:

-: а) ТПК РФ;

+: б) ГК РФ;

-: в) УК РФ и ГПК РФ;

-: г) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».

S: При отсутствии завещания наследование регулируется положениями:

-: а) СК РФ;

-: б) УК РФ;

+: в) ГК РФ;

-: г) ГПК РФ.

S: В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства:

+: а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности;

-: б) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;

-: в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности;

-: г) вещи, включая деньги и ценные бумаги.

S: Не входят в состав наследства:

-: а) имущественные права и обязанности;

-: б) ценные бумаги;

+: в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя;

-: г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.

S: Основанием возникновения наследования по завещанию является:

-: а) наличие родства между наследодателем и наследником;

-: б) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником;

-: в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства;

+: г) составление завещания наследодателем.

S: Основанием возникновения наследования по закону является:

-: а) наличие родства с наследодателем;

-: б) относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства;

-: в) завещание, составленное наследодателем;

+: г) все указанное в п. «а» и «б».

S: Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть:

-: а) события;

-: б) действия;

-: в) факты – состояния;

S: Основанием не возникновения, изменения, прекращения наследственного правоотношения является:

-: а) смерть душеприказчика наследодателя;

-: б) отсутствие завещания у наследодателя;

+: в) лишение наследодателем наследника наследственных прав;

-: г) наличие родства наследника с наследодателем.

S: Дополнительное решение суда о лишении наследника прав на наследство в случае установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования:

-: а) требуется всегда;

+: б) не требуется;

-: в) требуется, если на этом настаивают другие наследники;

-: г) только по просьбе нотариуса.

S: К субъектам наследственного правоотношения относятся:

-: а) наследодатель;

-: б) наследник;

-: в) отказополучатель (легатарий);

+: г) все указанные в п. «а» и «б».

S: В роли наследодателя могут выступать:

+: а) физические лица;

-: б) юридические лица;

-: г) международные организации.

S: Не имеют права на составление завещания граждане:

+: а) недееспособные и ограниченно дееспособные;

-: б) находящиеся под патронажем;

-: в) эмансипированные;

-: г) несовершеннолетние, вступившие в брак.

S: Призываться к наследованию, как по завещанию, так и по закону могут:

-: а) юридические лица;

-:б) муниципальные образования;

-: в) субъекты Российской Федерации;

+: г) Российская Федерация.

S: Призываться к наследованию по закону могут:

+: а) Российская Федерация;

-: б) субъекты Российской Федерации и муниципальные образования;

-: в) муниципальные образования;

-: г) юридические лица.

S: Все имущество умершего считается выморочным, если:

-: а) государству завещана только часть имущества;

-: б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества;

-: в) все наследники отказались от части имущества в пользу Российской Федерации;

+: г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.

S: Наследником выморочного имущества может быть только:

-: а) юридическое лицо;

-: б) муниципальное образование;

+: в) Российская Федерация;

-: г) субъект Российской Федерации.

-: а) могут, так как получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате завещательного отказа наследодателя;

+: б) не могут, так как не несут бремя наследования – не отвечают по долгам наследодателя;

-: в) могут, так как получают отдельные права от наследодателя;

-: г) могут, так как имеют право требовать исполнения завещательного отказа наследодателя на наследника.

S: При открытии наследства у наследника возникает право:

-: а) на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества;

-: б) на выдел из наследства супружеской доли;

+: в) принять наследство либо отказаться от него;

S: После принятия наследства у наследника возникает право:

-: а) выбрать наследника, в пользу которого делается отказ;

-: б) подать заявление нотариусу об отказе от его принятия;

+: в) получить свидетельство о наследстве;

-: г) все указанное в п. «а» и «б».

S: Наследование, как по закону, так и по завещанию было отменено:

-: а) Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.;

-: б) Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.;

-: г) Конвентом после Французской революции 1792 г.

S: Впервые в мире отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства:

+: а) Конвент после Французской революции 1792 г.;

-: б) СНК после Октябрьской революции 1917 г.;

-: в) Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.;

-: г) Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

S: Впервые в Российской Федерации расширен круг наследников до восьми очередей принятием:

-: б) Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.;

-: в) Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.;

+: г) части 3 Гражданского кодекса РФ 2001 г.

V1:Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права

S: Завещатель вправе лишить наследства:

-: а) несовершеннолетних детей;

+: б) наследников по закону;

-: в) совершеннолетних нетрудоспособных детей;

-: г) нетрудоспособных супруга и родителей.

S: Завещатель в своем завещании указывать причину лишения наследства наследника по закону:

-: а) всегда обязан;

+: б) не обязан;

-: в) не обязан, если наследник является его дальним родственником;

-: г) обязан, если наследник совершил против него противоправные действия.

S: Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению:

-: а) только лицам из числа наследников по закону;

-: б) только лицам из числа наследников первой очереди;

-: в) только физическим лицам;

+: г) любым лицам.

S: Завещатель вправе совершить завещание в отношении:

-: а) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания;

-: б) только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства;

-: в) только того имущества, которое он сможет приобрести в будущем;

+: г) любого имущества, в том числе и того, которое он сможет приобрести в будущем.

S: О совершении, содержании, изменении или отмене завещания гражданин:

-: а) обязан сообщить душеприказчику;

-: б) обязан сообщить нетрудоспособному супругу;

-: в) обязан сообщить несовершеннолетним наследникам;

+: г) не обязан сообщать кому-либо.

S: Завещатель может совершить завещание в пользу:

-: а) только одного лица, не входящего в круг наследников по закону;

-: б) только нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону;

+: в) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;

-: г) только одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону.

S: Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся:

-: а) только содержания завещания;

-: в) только факта совершения завещания;

-: г) только факта изменения или отмены завещания.

S: В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе потребовать:

+: а) компенсации морального вреда;

-: б) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки;

-: в) уплаты неустойки;

-: г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации морального вреда.

S: Основанием признания завещания недействительным может являться подписание завещания вместо завещателя следующими свидетелями:

+: а) лицом, в пользу которого составлено завещание;

-: б) лицом, находящимся под патронажем;

-: в) эмансипированным лицом;

-: г) всеми лицами, указанными в п. «б» и «в».

S: В случае нарушения тайны завещания свидетелем или рукоприкладчиком завещатель вправе от них потребовать:

-: а) возмещения материального ущерба;

-: б) уплаты неустойки;

-: в) все указанное в п. «а» и «б» одновременно;

+: г) компенсации морального вреда.

S: Завещание вместо нотариуса может быть удостоверено соответствующим должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации с соблюдением правил ГК РФ:

-: а) о форме завещания;

-: б) о порядке нотариального удостоверения завещания;

-: в) о тайне завещания;

+: г) всех, указанных в п. «а» – «в».

S: Свидетелями составления и подписания завещания могут быть только:

+: а) лица, дееспособные и не заинтересованные в содержании завещания;

-: б) неграмотные лица;

-: в) нотариус;

-: г) должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание.

S: Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является:

-: а) свидетелем;

+: б) рукоприкладчиком;

-: в) нотариусом;

-: г) душеприказчиком.

S: Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является:

-: а) душеприказчиком;

+: б) нотариусом;

-: в) рукоприкладчиком;

-: г) свидетелем.

S: Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме:

-: а) только нотариально удостоверенной или устной;

+: б) установленной ГК РФ для совершения завещаний;

-: в) простой письменной или нотариально удостоверенной;

-: г) устной или простой письменной.

S: Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания является:

-: а) поверенным завещателя;

-: б) поверенным наследников;

+: в) душеприказчиком;

-: г) рукоприкладчиком.

S: Гражданин признается душеприказчиком, если фактически приступил к исполнению завещания в течение:

-: а) десяти дней;

-: б) пятнадцати дней;

+: в) одного месяца;

-: г) двадцати дней,

со дня открытия наследства.

S: Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, связанные с исполнением завещания в суде, от своего имени:

-: а) только при наличии доверенности наследника;

-: б) только с согласия нотариуса;

+: в) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании;

-: г) всегда.

S: Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю входящих в состав наследства:

-: а) личного неимущественного права;

-: б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя;

+: в) имущественного права;

-: г) имущественного и личного неимущественного права.

S: Отказополучателями могут быть лица:

-: а) как входящие, так и не входящие в число наследников по закону;

-: б) как входящие, так и не входящие в число наследников по завещанию;

-: в) только входящие в число наследников по закону;

+: г) только входящие в число наследников по завещанию.

S: Право на получение завещательного отказа действует в течение:

-: а) одного года;

-: б) двух лет;

+: в) трех лет;

-: г) пяти лет,

со дня открытия наследства

S: Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель:

-: а) умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем;

-: б) откажется от принятия завещательного отказа;

-: в) будет лишен права на получение завещательного отказа как недостойный;

+: г) все указанное в п. «а» – «в».

S: Предметом завещательного отказа являются действия:

+: а) имущественного характера;

-: б) неимущественного характера;

-: в) личного неимущественного характера;

-: г) любые действия, указанные в п. «б» – «в».

S: Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к:

-: а) наследникам, не принявшим наследство;

+: б) наследникам, принявшим наследство;

-: в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства;

-: г) отказополучателю.

S: Изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства

-: а) может всегда;

+: б) не может;

-: в) может с письменного согласия остальных наследников;

-: г) может, если наследство еще не принято остальными наследниками.

S: Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, нескольким или по всем основаниям, если он призывается:

-: а) по завещанию и по закону;

-: б) в порядке наследственной трансмиссии;

-: в) в результате открытия наследства;

+: г) по всем основаниям, указанным в п. «а» – «в».

S: Отказ от наследства через представителя:

+: а) возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ;

-: б) невозможен в силу закона;

-: в) возможен, если в доверенности предусмотрено полномочие на совершение сделок с собственностью наследника;

-: г) возможен, если он является родственником наследника.

S: Законному представителю наследникадоверенность для отказа от наследства:

-: а) требуется, если наследнику менее 14 лет;

+: б) не требуется;

-: в) требуется, если наследник дееспособен;

-: г) требуется в силу закона.

S: Отказ от получения завещательного отказа с оговорками или под условием:

-: а) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иждивенцев наследодателя;

-: б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных наследников;

+: в) не допускается;

-: г) допускается всегда.

S: Меры по охране наследства и управлению им принимаются:

-: а) нотариусом;

-: б) душеприказчиком;

-: в) рукоприкладчиком;

+: г) всеми лицами, указанными в п. «а» и «б».

S: Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению:

-: а) одного из наследников;

-: б) органа опеки и попечительства;

-: в) душеприказчика;

+: г) любого лица, указанного в п. «а» – «в».

S: Душеприказчик принимает меры по охране наследства иуправлению им:

+: а) самостоятельно;

-: б) по требованию одного из наследников;

-: в) по требованию органа местного самоуправления;

-: г) самостоятельно или по требованию лиц, указанных вп. «б» и «в».

S: Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в случае возникновения права наследования у лица вследствие непринятия наследства другим наследником в течение:

-: а) 6 месяцев;

-: б) 8 месяцев;

+: в) 9 месяцев;

-: г) одного года.

S: Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение:

+: а) 6 месяцев;

-: б) 9 месяцев;

-: в) одного года;

-: г) срока, необходимого для исполнения завещания.

S: Размер денежных средств, выдаваемых банком наследникам на похороны, не может превышать:

-: а) 250 МРОТ;

+: б) 200 МРОТ;

-: в) 150 МРОТ;

-: г) 100 МРОТ.

S: Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости:

-: а) личного имущества;

-: б) личного и семейного имущества;

+: в) перешедшего к нему наследственного имущества;

-: г) всего имущества, указанного в п. «а» и «б».

V1:Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству

S: Факт смерти гражданина устанавливается на основании:

-: а) медико-биологических данных;

-: б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;

-: в) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации события смерти гражданина;

+: г) все указанное в п. «а» – «в».

S: Смерть гражданина считается не наступившей, если:

+: а) жизнедеятельность его организма поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения);

-: б) произошло полное прекращение деятельности его сердца после отключения аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность его органов;

-: в) не удалось восстановить жизнедеятельность его легких и сердца после извлечения его тела из водоема;

-: г) не удалось восстановить жизнедеятельность его сердца после операции на нём.

S: Наследство открывается, если гражданин:

-: а) находится без сознания (в коме);

-: б) находится в летаргическом сне;

-: в) объявлен судом безвестно отсутствующим;

+: г) умер.

S: Наследство открывается при объявлении гражданина судом:

-: а) безвестно отсутствующим;

-: б) недееспособным;

-: в) ограниченно дееспособным;

+: г) умершим.

S: Временем открытия наследства считается день:

-: а) исчезновения гражданина;

-: б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим;

-: в) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим;

+: г) смерти гражданина.

S: При объявлении судом гражданина умершим временем открытия наследства считается день:

-: а) получения наследником решения суда об объявлении его умершим;

-: б) регистрации органом загса его смерти в соответствии с решением суда;

-: г) его исчезновения.

S: В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, временем открытия наследства считается день:

-: а) вступления решения суда в законную силу;

+: б) указанный в решении суда;

-: в) получения последних известий о нем;

-: г) указанный очевидцами несчастного случая.

S: В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня:

-: а) указанного в решении суда об объявлении его умершим;

-: б) получения наследником решения суда об объявлении его умершим;

+: в) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

-: г) регистрации органом загса события смерти в соответствии с решением суда об объявлении его умершим.

S: Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, считаются умершими:

-: а) разновременно и наследуют друг после друга;

-: б) одновременно и наследуют друг после друга;

-: в) разновременно и не наследуют друг после друга;

+: г) одновременно и не наследуют друг после друга.

S: Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, называются:

-: а) легатарии;

+: б) коммориенты;

-: в) доминусы;

-: г) гесторы.

S: Лиц, смерть которых при исчислении времени в разных часовых поясах наступила в разные сутки, к коммориентам относить:

-: а) можно всегда;

-: б) нельзя никогда;

+: в) можно, если разница во времени наступления смерти их составляет менее 24 часов;

-: г) можно, если их смерть наступила в результате одного несчастного случая.

S: В том случае, когда факт смерти гражданина устанавливает суд, временем открытия наследства считается день:

+: а) смерти, указанный в решении суда;

-: б) вступления в законную силу решения суда;

-: в) получения наследником решения суда;

-: г) регистрации органом загса его смерти в соответствии с решением суда.

S: Местом открытия наследства является место жительства:

-: а) наследников первой очереди;

-: б) наследников второй очереди при отсутствии наследников пер вой очереди;

-: в) других наследников при отсутствии наследников первой и второй очереди;

+: г) наследодателя.

S: Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения входящего в его состав:

-: а) недвижимого имущества;

-: б) наиболее ценной части движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;

-: в) движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;

+: г) одно из указанных в п. «а» – «в».

S: Ценность наследственного имущества определяется исходя из:

-: а) его стоимости в день покупки;

-: б) его покупной стоимости с учетом процента износа;

+: в) его рыночной стоимости на день оценки;

-: г) одно из указанного в п. «а» и «б».

S: Определяет ли регистрация места пребывания беженца или вынужденного переселенца его место жительство?:

+: а) определяет при отсутствии постоянного места жительства;

-: б) определяет, если он живет постоянно на одном месте в течение десяти лет;

-: в) определяет, если дом в месте его постоянного жительства разрушен и не подлежит восстановлению;

-: г) не определяет никогда.

S: Местом открытия наследства, если основная его часть выражается в акциях, является:

+: а) место жительства наследодателя;

-: б) место приобретения акций;

-: в) место нахождения акций;

-: г) место регистрации выпустившего их юридического лица.

S: К наследованию могут призываться граждане:

-: а) находящиеся в живых в день открытия наследства;

-: б) зачатые при жизни наследодателя;

-: в) родившиеся живыми после открытия наследства;

+: г) названные в п. «а», «б», «в».

S: К наследованию по закону может призываться:

+: а) Российская Федерация;

-: б) субъект Российской Федерации;

-: в) муниципальное образование;

-: г) иностранное государство.

S: К наследованию по завещанию могут призываться:

-: а) Российская Федерация и субъекты Российской Федерации;

-: б) муниципальное образование и юридическое лицо;

-: в) иностранное государство и международная организация;

+: г) все субъекты, указанные в п. «а» – «в».

S: Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, призываться к наследованию:

-: а) могут, если упомянуты в завещании;

+: б) могут всегда;

-: в) не могут, если против этого возражают другие наследники;

-: г) не могут никогда.

S: Неродившийся ребенок субъектом наследственного права:

-: а) признается всегда;

+: б) не признается;

-: в) признается лишь по настоянию матери;

-: г) признается, если он упомянут в завещании.

S: Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется:

-: а) коммориентом;

+: б) насцитурусом;

-: в) легатарием;

-: г) доминусом.

S: Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица:

+: а) способствовавшие противоправными действиями, направленными против наследодателя, призванию их самих к наследованию;

-: б) которым наследодатель завешал имущество после совершения ими противоправных действий, направленных против него, и впоследствии не лишил их наследства;

-: в) являющиеся гражданами иностранного государства;

-: г) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми через 320 дней и более после открытия наследства.

S: Сохраняют право наследовать и по закону, и по завещанию лица:

-: а) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя призванию близких им лиц к наследованию;

Во всех сферах отношений, регулируемых правом, человек и гражданин выступает как субъект соответствующих прав, свобод, ответственности и обязанностей, определённых законодательными нормами.

Как понятие о лице не всегда совпадает с понятием о человеке, так понятие о человеке иногда не совпадает с понятием о физическом лице. Возьмём для примера древнее общество. В зрелом рабовладельческом обществе раб (servus) признавался не субъектом права, а объектом, вещью (res). Со временем фактическое положение рабов могло изменяться, но этот юридический принцип оставался неизменным. С одной стороны, человеческая личность раба давала о себе знать и требовала некоторого признания, но с другой стороны, последовательное проведение принципа «раб есть вещь» с развитием хозяйственных отношений оказывалось не в интересах самих господ.

В целях стимулирования браков в 1-м веке н.э. было установлено, что ребёнок становился гражданином, если отец был гражданином в момент зачатия ребёнка. Ребёнок признавался свободным, если мать была свободна в какой бы то ни было момент беременности. В имперское время установилось, что дитя рабыни считается свободным, если его мать хоть один момент за всё время беременности была свободной, так как «бедствия матери не должны вредить тому, кто находится в её чреве».

Жизнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собой высшую ценность. Проблемы жизни человека изучаются разными науками: генетикой, физиологией, психологией, социологией, философией и пр. По объёму правоспособности и кругу субъектов права в разные эпохи можно судить о том, кого же из людей и в какой мере данная система права признаёт в качестве человека, имеющего права.

С определением начала жизни связана статья 17 Конституции РФ, которая определяет, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Следовательно, правами человек обладает с момента рождения. Но в связи с объёмом содержания этого права в течение многих лет ведутся дискуссии и высказываются различные суждения на этот счёт. Некоторые учёные отстаивают точку зрения, что началом жизни человека следует считать пребывание в утробе матери, другие – момент рождения. С точки зрения биологии, человек как биологический индивидуум формируется сразу после слияния родительских половых клеток, когда образуется неповторимый набор генов. Плод, находящийся в утробе матери, рассматривается в качестве физиологической части организма, которым он вправе распоряжаться по своему усмотрению. Как биологическая структура эмбрион не тождественен никакому женскому органу, поскольку он есть человеческое существо, растущее в теле матери. Эмбрион – «потенциальный человек».

По мнению некоторых юристов, для права важно лишь то, что с момента, когда гражданин считается родившимся, а медицина, как правило, руководствуется в этом случае критерием начала самостоятельного дыхания, ребёнок приобретает гражданскую правоспособность . В то же время законодательство не регулирует вопросы, связанные с защитой прав человеческого эмбриона.

Традиционно понятие «ребёнок» связывается с возрастным критерием, т.е. человек считается ребёнком в течение определённого периода времени. Согласно статье 1 Конвенции о правах ребёнка , принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 октября 1989 года, «ребёнком признаётся каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону оно не достигает совершеннолетия ранее». Начальный момент, с которого следует признать человека ребёнком, прямо не установлен.

С правовой точки зрения очень важно обозначить временные границы понятия «ребёнок», так как ребёнок пользуется специальными правами, которые ему присущи только в данный период. Различные правовые и доктриальные источники противоречат друг другу в части установления первоначального момента правоспособности ребёнка, связанного с его рождением.

В Конституции Ирландии, принятой в 1990 г., закреплено «право на жизнь нерождённого». В Ирландии аборты запрещены, за исключением тех случев, когда жизни женщины объективно угрожает опасность.

Согласно ст. 15 Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 г., «человеческая жизнь достойна охраны ещё до рождения».

Составной частью конституционной системы Чешкой Республики является Хартия основных прав и свобод, статья 6 которой охраняет жизнь ребёнка ещё до его рождения.

По Уголовному кодексу Германии женщина должна осознавать, что неродившийся человек в каждой стадии беременности имеет собственное право на жизнь. Статьи, посвященные прерыванию беременности, отнесены к разделу 16 «Наказуемые деяния против жизни».

Законодательство Голландии полагает, что ещё неродившийся ребёнок считается уже появившимся на свет, если эта презумпция соответствует его интересам.

И Россия традиционно озабочена проблемой рождения и воспитания новых поколений граждан, здоровых нравственно и физически. Но в реальном её решении отсутствует истинно гуманный, рациональный и взвешенный подход, свидетельствующий о действительной полноценной заботе и охране жизни, здоровья и неприкосновенности, иных прав детей в нашей стране. Стоит отметить, что как медицинское, так и юридическое определение существа, растущего в теле матери, не будет исключать возможности ошибки, последствием которой зачастую является посягательство на жизнь человека. Соответственно, те дети, правовое положение которых не является статусом ребёнка, автоматически теряют естественные права, в первую очередь, право на жизнь.

Исследование позиций цивилистов, генетиков, эмбриологов, философов допускает вывод, что неродившийся и родившийся ребёнок – это только стадии развития одного и того же человека. Право на жизнь, предусмотренное в Конституции РФ, в первую очередь должно обеспечиваться правом на сохранение и поддержание жизни, в том числе и правом на рождение, которое в российском законодательстве не регулируется.

В Семейном кодексе РФ (СК РФ) первоочередное внимание уделяется личным правам ребёнка , проистекающим из его семейного статуса: право ребёнка жить и воспитываться в семье (ст. 54), право на защиту (ст. 56), право на имя, отчество и фамилию (ст. 58). Ст. 54 СК РФ может применяться к зачатым, но ещё не родившимся детям. В ст. 17 СК РФ содержится норма о недопустимости предъявления мужем требования о расторжении брака без согласия жены во время беременности и в течение года после рождения ребёнка. Это правило направлено на ограждение беременной и кормящей женщины от ненужных волнений и переживаний, а значит, и на охрану здоровья матери и ребёнка.

Право ребёнка жить и воспитываться в семье взаимосвязано с его иными правами: право знать своих родителей, на заботу родителей, воспитание родителями, на обеспечение его интересов и всестороннего развития, уважение его человеческого достоинства. Право знать своих родителей и право на их заботу вытекает из требований ст. 7 Конвенции о правах ребёнка и обусловлено тем, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и детей основывается на происхождении детей от конкретных родителей. При этом не имеет значения, состоят ли родители в браке, проживают ли они совместно или раздельно. Законодательно имеет значение кровное происхождение от определенных мужчины и женщины. В отношении зачатого, но ещё неродившегося ребёнка забота со стороны родителей в основном означает внимательное отношение к нему в период внутриутробного развития.

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. предусмотрено, что именно органы здравоохранения, в первую очередь, призваны обеспечивать защиту ребёнка от произвольного вмешательства в осуществление его права на жизнь. То есть, органы здравоохранения принимают первостепенное участие в осуществлении защиты прав и законных интересов зачатых, но ещё неродившихся детей.

Согласно ст. 19 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) каждый гражданин имеет право на имя . Оно включает в себя имя, данное ему при рождении, отчество, фамилию, переходящую к потомкам. Семейный кодекс позволяет родителям, не состоящим в браке, подать совместное заявление об установлении отцовства до рождения внебрачного ребёнка. В заявлении родители подтверждают своё обоюдное согласие на присвоение ребёнку фамилии отца или матери и имени (в зависимости от пола ребёнка). Такое заявление регистрируется органом ЗАГСа и хранится на общих основаниях. Представляется, что таким образом наше законодательство охраняет право неродившегося ребёнка на Ф.И.О.

Статья 60 СК РФ наделяет каждого ребёнка правом на получения содержания от своих родителей или заменяющих их лиц. Представляется, что право на содержание относится и к зачатому, но не родившемуся ребёнку. В том числе, ст. 89 СК РФ позволяет жене во время беременности требовать от другого супруга предоставления алиментов в судебном порядке.

Статьёй 3 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. предусмотрен ряд пособий: по беременности и родам, единовременное пособие вставшим на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка и пр. Представляется, что пособие по беременности выплачивается не только для поддержания беременной женщины, но и для соблюдения интересов нерожившегося ребёнка.

Согласно Положению о порядке назначения и выплаты соответствующих пособий, утверждённому Правительством, единовременное пособие беременной, вставшей на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель), выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам. При этом отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно, а единовременное пособие женщина получает после родов. Таким образом, единовременное пособие выступает как «особая плата за несделанный аборт».

Зачатый ребёнок может выступать в качестве наследника ещё до своего рождения. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ зачатые при жизни наследодателя могут призываться к наследованию. При наличии зачатого, но ещё не родившегося наследника выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается, а раздел наследства может быть осуществлён только после рождения такого наследника (статьи 1166, 1163 ГК РФ).

По материалам статьи Н.И. Беседкиной в журнале «Государство и право», № 4/2006.



 

Возможно, будет полезно почитать: